Жизнь течет своим чередом, люди рождаются и умирают, женятся, разводятся, появляются новые родственные связи и теряются старые. В течение жизни идет постоянное накопление капитала, совершаются и регистрируются сделки, денежные средства постоянно перетекают в объекты движимого и недвижимого имущества и обратно, происходит изменение политического строя и законодательства. На этом фоне каждый человек является в своем роде носителем информации о своей прожитой жизни, и, как правило, редко задумывается о том, что будет, когда его не станет, а случится это может в общем-то в любой момент.
И вот здесь, зачастую, появляется множество вопросов, которые не были актуальны при жизни умершего человека. Вопросы эти касаются его родственников, близких и дальних, которых он имел или приобрел на своем жизненном пути. Не редко, единственная возможность разрешить данные вопросы – это суд.
Что из себя представляют наследственные споры, каковы причины их возникновения и каковы последствия таких споров? Давайте разберемся подробнее в этой проблеме.
1. Споры между наследниками по закону и наследниками по завещанию
Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Таким образом, всех наследников стоит разделить на две разные категории:
- Наследники по закону, подробный перечень которых содержится в статьях 1142 -1145 Гражданского кодекса РФ;
- Наследники по завещанию, которые могут быть как из числа наследников по закону, так и абсолютно посторонние для наследодателя граждане.
Между наследниками по закону и наследниками по завещанию часто возникают конфликты, связанные с разделом наследственного имущества.
Так, например, согласно статье 1150 Гражданского кодекса РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
Таким образом, если речь идет о разделе между наследниками имущества, нажитого наследодателем в период его нахождения в браке, то супруг наследодателя имеет право на 1/2 такого совместно нажитого имущества, даже ели это имущество было наследодателем кому-нибудь завещано.
Кроме того, стоит различать формулировки, содержащиеся в самом завещании.
Если, например, в завещании говорится о том, что наследодатель завещает все принадлежащее ему на день смерти имущество наследникам Иванову и Перову в таких-то долях, то речь идет о наследовании по завещанию всего принадлежавшего наследодателю имущества, а не отдельно взятых объектов (автомобилей, гаражей, квартиры и т.д.). При этом на завещанное имущество (доли в имуществе) вправе будут претендовать только пережившие наследника супруг или наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве.
Если же в завещании речь идет, например, о том, что наследодатель завещал свой дом и земельный участок Иванову, а гараж и автомобиль – Петрову, то указанные наследники по завещанию вправе претендовать только на то имущество, которое было перечислено в завещании. Наследники же по закону смогут разделить между собой то наследство, которое не нашло своего отражения в завещании.
Незнание этих основ часто приводит к подаче кем-либо из наследников по закону или по завещанию необоснованных исков о разделе наследственного имущества, когда каждый из наследников пытается увеличить причитающуюся по закону долю в наследственном имуществе за счет долей других наследников.
2. Споры, связанные с разделом наследственного имущества
Если в завещании не будет содержаться никаких указаний на доли наследников по завещанию в наследуемом имуществе (как например, Иванову 1/2, а Петрову по 1/4 доли в праве собственности на наследуемую квартиру, в то время, как 1/4 доля квартиры останется не завещанной), то согласно статье 1122 Гражданского кодекса РФ доли наследников в таком неразделенном на доли имуществе признаются равными (то есть Иванов, Петров получат по 1/2 доли наследуемой квартиры каждый).
Относительно приоритета в правах на наследственное имущество между наследниками по завещанию, стоит учитывать положения статьи 1130 Гражданского кодекса РФ, согласно которой завещание может быть отменено полностью или частично путем составления нового завещания (завещаний) на то же имущество.
Например, наследодатель Иванов завещал по своему первому завещанию наследникам Петрову, Сидорову и Федотову все принадлежащее ему на день смерти имущество, которое состояло из гаража, квартиры, дачного дома и земельного участка. После этого Иванов не подал нотариусу заявление об отмене первого завещания, а составил у другого нотариуса второе завещание, в котором указал, что гараж он завещает Петрову, а квартиру – Сидорову. В этом случае после смерти Иванова наследство будет разделено между наследниками по завещанию следующим образом:
- Петров получает в собственность гараж;
- Сидоров становится собственником квартиры;
- Дом и земельный участок будет разделен в равных долях между наследниками по первому завещанию Петровым, Сидоровым и Федотовым.
Из приведенного примера видно, что в отношении имущества, переданного по второму завещанию Петрову и Сидорову, первое завещание утратило свою силу в этой части, в связи с оформлением второго завещания на это же имущество, в то время как наследственные права Федотова на принадлежавшие наследодателю дачный дом и земельный участок изменения не претерпели (поскольку во втором завещании не были указаны дом и земельный участок).
Однако, как уже было указано выше, в распределение прав на наследство, указанное в завещании, могут также вмешаться супруг наследодателя, имеющий в силу статьи 1150 Гражданского кодекса РФ право на 1/2 доли совместно нажитого имущества, а также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, имеющие в силу статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю – право на не менее чем 1/2 того имущества, которое эти наследники получили бы при отсутствии завещания.
Если завещание наследодателем оставлено не было, то в силу статьи 1111 Гражданского кодекса РФ наследство распределяется между наследниками по закону. Подробный перечень наследников по закону указан в статьях 1142-1145 Гражданского кодекса РФ.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 Гражданского кодекса РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Как видно, среди наследников первых трех очередей имеются некие наследники по праву представления (по первой очереди - внуки наследодателя и их потомки; по второй очереди – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); по третьей очереди – двоюродные братья и сестры наследодателя.
Данные наследники имеют право на участие в распределении наследства, но в статье 1146 Гражданского кодекса РФ предусмотрено следующее условие принятия такими наследниками наследства: доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. Таким образом, например, внуки наследодателя вправе участвовать в разделе наследственного имущества, но только в том случае, если кто-либо из их родителей (детей наследодателя) умер до открытия наследства (то есть до момента смерти наследодателя) или одновременно с наследодателем.
Кроме того, статья 1148 Гражданского кодекса РФ предусматривает еще одну льготную категорию наследников по закону – граждан, относящихся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособным ко дню открытия наследства, но не входящим в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Данные граждане наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Иными словами, если, например, брат наследодателя не менее чем за год до его смерти стал иждивенцем наследодателя (то есть наследодатель стал содержать такого наследника за свой счет), то брат наследодателя, несмотря на то, что по закону он является лишь наследником второй очереди, вправе будет участвовать в разделе наследственного имущества наравне с наследниками первой очереди.
Законодатель устанавливает четкие сроки для принятия наследства. Статья 1154 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Как правило, принятие наследства оформляется путем подачи в указанный шестимесячный срок нотариусу заявления о принятии наследства. К заявлению прикладываются документы, свидетельствующие о степени родства наследодателя и наследника, свидетельство о смерти наследодателя, а также завещание, если таковое имеется.
Шестимесячный срок установлен действующим законодательством неслучайно. В этот срок имеют возможность заявить о своих права и льготах, связанных с принятием наследства, все наследники, как по закону, так и по завещанию. Сформировав наследственное дело, нотариус самостоятельно устанавливает, old.kmcon.ru кто из наследников по закону и по завещанию имеет право на наследство, выясняет круг наследников и их место жительства (в случае необходимости извещает выявленных наследников по почте о самом факте открытия наследственного дела), выясняет из чего состоит это наследство (какое именно имущество или имущественные права входят в состав наследства), и в каких долях наследство должно быть разделено между всеми обратившимися к нотариусу наследниками.
По истечении шестимесячного срока для принятия наследства нотариус выдает каждому из наследников Свидетельство о праве на наследство (с указанием их долей в наследственном имуществе и конкретного имущества, на которое выдано это свидетельство), а кому-то из наследников выдает Постановление об отказе в совершении нотариального действия (выдаче Свидетельства о праве на наследство).
Наследники по закону и по завещанию, как из числа получивших от нотариуса Свидетельства о праве на наследство, так и из числа получивших от нотариуса Постановления об отказе в совершении нотариального действия, вправе в трехмесячный срок обжаловать действия нотариуса в судебном порядке.
Основания для обжалования действий нотариуса могут быть самые разные.
Например, нотариус выдал наследнику Иванову, не являвшему родственником наследодателя, Свидетельство о праве на наследство по завещанию на 1/2 долю земельного участка, принадлежавшего наследодателю. Три других наследника (дети наследодателя) получили от нотариуса Свидетельства о праве на наследство по закону на этот же земельный участок по 1/6 доли каждый, поскольку заявили, что они имеют право на обязательную долю, так как при жизни наследодателя находились у него на содержании. Между тем, нотариус не истребовал у детей наследодателя перечень документов, подтверждающих их право на обязательную долю, что дало наследнику Иванову право на подачу в суд иска об оспаривании выданных нотариусом Свидетельств о праве на наследство, признании их недействительными, и признании за Ивановым права собственности на весь спорный земельный участок.
3. Споры, связанные с переходом к наследникам имущественных прав и обязанностей наследодателя
Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Таким образом, за исключением некоторых личных прав наследодателя (например, права на получение пособия по случаю потере кормильца, права на получение алиментов и т.д.), неразрывно связанных с его личностью, в состав наследства входит не только имущество, но также и имущественные права наследодателя.
Причем наследование имущественных прав производится в тех же долях, что и наследование имущества, принадлежавшего наследодателю.
В качестве примера можно привести следующий случай из судебной практики Юридической фирмы «Московские юристы». Наследодатель Иванов оставил на имя наследника Петрова завещание, которому завещал ему свою квартиру. Однако еще до смерти Иванова дом был снесен, а вместо завещанной квартиры Иванову была предоставлена по договору краткосрочного найма (с обязательством города, в дальнейшем, оформить на Иванова право собственности на вновь предоставленную квартиру) другая квартира в доме-новостройке. Иванов не успел изменить ранее составленное завещание и умер до оформления квартиры в доме-новостройке в его собственность. В данном случае квартира в доме-новостройке на момент смерти Иванова не являлась его собственностью (то есть, формально, не являлась имуществом, входящим в состав наследства). Однако Иванов имел имущественное право на квартиру в доме-новостройке – право требования на оформление этой квартиры в свою собственность. И именно это имущественное право и стало предметом наследования.
Как показывает сложившаяся по такой категории дел практика, нотариусы, не имея на руках документов, четко указывающих на то, что имущество, на которое претендуют наследники, принадлежало на праве собственности наследодателю, выносят Постановления об отказе в выдаче наследникам свидетельств о праве на наследство на такое имущество. Однако, если наследник после получения от нотариуса такого Постановления подаст в суд иск о признании за ним права собственности (или права требования) на наследственное имущество (в приведенном выше примере – о праве собственности на квартиру), то суды, как правило, удовлетворяют такие иски наследников.
4. Признание завещания недействительным
По своей форме и содержанию завещание должно точно соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ.
Статья 1124 Гражданского кодекса РФ устанавливает следующие обязательные требования, предъявляемые ко всем завещаниям:
1) Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.
Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.
2) В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
3) В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.
4) На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.
Несоблюдение хотя бы одного из вышеперечисленных требований может повлечь за собой признание судом недействительным всего завещания.
Так, например, в судебной практике специалистов Юридической фирмы «Московские юристы» был случай, когда ответчик предоставил суду завещание, якобы, составленное покойным в его (ответчика) пользу. Вызвать нотариуса в суд не представлялось возможным, так как нотариус к этому времени был лишен полномочий, исчез, архив его пропал. По направленным судом запросам пришли ответы, согласно которым никаких документов на покойного в районной поликлинике, военкомате, наркологическом диспансере, ЗАГСе и других учреждениях не сохранилось. Таким образом, не представлялось возможным назначить по делу посмертных почерковедческой и психиатрической экспертиз (поскольку для проведения экспертиз невозможно было предоставить экспертам какие-либо документы о состоянии здоровья наследодателя или документов содержавших образцы почерка и подписи наследодателя). Однако, в ходе судебного разбирательства по делу, ответчик заявил суду, что нотариус, составивший завещание, приезжал к нему (ответчику) домой, и, сидя на кухне вместе с наследодателем, составил, а затем и заверил оспариваемое завещание. Руководствуясь этими объяснениями ответчика, суд удовлетворил иск в полном объеме и признал завещание недействительным, поскольку в тексте завещания не содержалось указания на то, что это завещание было составлено не в нотариальной конторе, а нотариусом на выезде.
По нотариальному заверению завещания Гражданским кодексом также предусматриваются нижеследующие жесткие ограничения, предусмотренные статьей 1125 Гражданского кодекса РФ.
1) Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).
2) Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
3) Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
4) При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
5) Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123).
6) При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
7) В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
Вообще завещание может быть оспорено любым из наследников по закону или наследников по ранее (раньше оспариваемого) составленному наследодателем завещанию.
Основаниями для признания завещания недействительным может быть:
- несоответствие завещания действующему законодательству (вышеуказанных требований статей 1124-1125 Гражданского кодекса РФ) по форме или содержанию (статьи 163 и 165 Гражданского кодекса РФ);
- составление завещания наследодателем, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным (статьи 171 и 176 Гражданского кодекса РФ);
- составление завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (статья 177 Гражданского кодекса РФ);
- недействительность завещания, составленного под влиянием заблуждения (статья 178 Гражданского кодекса РФ);
- недействительность завещания, составленного под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств (статья 179 Гражданского кодекса РФ).
Во всех вышеперечисленных случаях истец должен доказать те основания, по которым он считает завещание недействительным. Например, такое основание, как составление завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, подтверждается результатами проведенных по делу посмертных судебно-наркологической или судебно-психиатрической экспертиз. Однако сами экспертизы назначаются судом и проводятся экспертами по документам, истребованным судом из медицинских учреждений, в которых наблюдался, проходил обследование или лечение наследодатель. При этом обязанность извещения суда о наименовании и месте нахождения таких медицинских учреждений лежит на истце.
5. Восстановление пропущенного срока для принятия наследства
Как уже было указано выше, статья 1154 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако не все наследники успевают в предусмотренный законом шестимесячный срок со дня смерти наследодателя подать нотариусу заявления о принятии наследства.
Причины для пропуска наследниками установленного шестимесячного срока для принятия наследства могут быть самые разные. Одни наследники могут проживать в другом регионе или вообще за пределами России и не общаться с наследодателем. Соответственно, после смерти наследодателя такие наследники могут узнать о его смерти только через несколько лет. Кто-то из наследников может все шесть месяцев находится в местах лишения свободы или в длительной служебной командировке, в результате чего так же не имеет возможности узнать об открытии наследства. Бывают случаи, когда наследник тяжело болен (например, инсульт), что мешает ему лично явиться к нотариусу или составить доверенность на кого-то из своих знакомых для оформления наследства. Часто бывают случаи, когда кто-то из наследников знает о существовании других наследников, но намеренно скрывает эту информацию от нотариуса (дает нотариусу расписку о том, что о существовании других наследников ему ничего неизвестно), что приводит к нарушению прав других наследников на принятие ими наследства.
В указанных случаях подлежит применению статья 1155 Гражданского кодекса РФ, в которой сказано, в частности, нижеследующее.
1) По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
2) Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Таким образом, пропущенный шестимесячный срок для принятия наследства восстановить можно, либо путем обращения с соответствующим заявлением в суд (тогда в суде нужно будет предоставить документы, подтверждающие уважительность причин пропуска срока для принятия наследства), либо во внесудебном порядке (тогда необходимо письменное согласие всех остальных наследников на восстановление шестимесячного срока обратившемуся к ним с такой просьбой наследнику).
При этом наследникам необходимо учитывать тот факт, что незнание ими закона, в части ограничения срока для принятия наследства шестью месяцами, не является основанием для восстановления ими пропущенного срока. Для восстановления пропущенного наследниками шестимесячного срока для принятия наследства причины его пропуска должны быть, действительно, уважительными и подтверждаться документально.
6. Установление факта принятия наследства
Способы принятия наследства перечислены в статье 1153 Гражданского кодекса РФ, в которой сказано нижеследующее:
1) Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.
2) Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Таким образом, статья 1153 Гражданского кодекса РФ предусматривает, кроме подачи заявления нотариусу о принятии наследства, также и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом.
Согласно пункту 2 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Поэтому наследник может, например, фактически завладеть частью наследственного имущества (например, иконой, принадлежавшей наследодателю), что будет означать, что наследник получил право на все имущество, принадлежавшее наследодателю и входившее в состав наследства (дом, автомобиль, гараж, земельный участок и т.д.).
Чтобы доказать факт принятия наследства, наследник должен обратиться в суд с иском об установлении факта принятия наследства и признании права собственности на наследственное имущество. При этом нужно помнить, что фактическое принятие наследства (фактическое завладение хотя бы каким-то имуществом, принадлежавшим наследодателю) должно быть в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, и в суде нужно будет доказывать именно факт принятия наследства в указанные шесть месяцев.
Например, Иванов обратился с иском в суд об установлении факта принятия им наследства и признании за ним права собственности на земельный участок, принадлежавший его отцу – наследодателю Петрову. К исковому заявлению Иванов приложил копии документов, подтверждающих, что земельный участок принадлежал именно наследодателю Петрову, а также копию Свидетельства о смерти Петрова. В судебном заседании судом были допрошены свидетели, которые подтвердили, что на сороковой день со дня смерти Петрова, Иванов взял из квартиры Петрова ордена, принадлежавшие наследодателю. Также суду была представлена на обозрение фотография, где было видно, что на Петрове, участвовавшем в параде Победы 09 мая, те же ордена, что были представлены суду истцом Ивановым. В этом случае у суда не имелось оснований полагать, что Иванов не принял фактически наследство, в состав которого входил земельный участок, и исковые требования Иванова были удовлетворены судом в полном объеме.
В рассмотренном случае заявление было подано в форме иска по одной-единственной причине – поскольку истец Иванов просил признать за ним право собственности на наследственное имущество (то есть имел место быть спор о праве). Однако, если бы другие наследники к моменту подачи Ивановым иска в суд, так же приняли бы наследство, и уже успели бы оформить свое право собственности на указанный земельный участок, то Иванову пришлось бы в своем иске просить суд не просто признать за ним право собственности на земельный участок (в данном случае – долю в праве собственности на земельный участок), но и оспаривать запись о регистрации права собственности других наследников на спорное наследственное имущество, что сделать значительно сложнее, чем просто признать за Ивановым право собственности на наследство (при отсутствии других претендентов-наследников).
7. Право на обязательную долю в наследстве
Даже если наследодатель оформил на ваше имя завещание, в котором указал, что все принадлежащее ему на праве собственности на день его смерти имущество он завещает вам, это вовсе не означает, что нотариус выдаст вам на руки Свидетельство о праве на наследство на все имущество наследодателя.
Согласно пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
По сложившейся судебной практике к лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:
- Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя его нетрудоспособные супруг и родители. В данном случае речь идет о детях в возрасте до 18 лет или имеющих нерабочую группу инвалидности детях, супруге или родителях наследодателя;
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Под нетрудоспособными иждивенцами следует понимать женщин в возрасте после 55 лет, мужчин в возрасте после 60 лет, пенсионеров, а также лиц, имеющих нетрудоспособную группу инвалидности, состоявших на иждивении (содержании) наследодателя на день его смерти.
Однако само по себе наличие права на обязательную долю вовсе не влечет за собой права таких наследников на участие в распределении всего имущества, принадлежавшего наследодателю.
Согласно пункту 2 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
Указанное правило означает, что наследники, имеющие право на обязательную долю, вправе участвовать в разделе имущества, не указанного в завещании. Участвовать в разделе всего имущества, принадлежавшего наследодателю, такие наследники могут лишь в случае недостаточности незавещанной части имущества.
Например, Иванов составил на имя Петрова завещание, в котором указал, что завещает ему свои дом и земельный участок (общей стоимостью 1 000 000 рублей). При этом Иванов не указал в завещании, что завещает Петрову свою коллекцию картин (стоящую 1 400 000 рублей), превосходящих по цене завещанные дом и земельный участок. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (жена Иванова (56 лет) и его сын (инвалид Iгруппы)) вправе были бы рассчитывать на следующее имущество:
- Жена наследодателя на имущество стоимостью 1 200 000 рублей (супружеская доля) + 600 000 рублей (1/2 доля от половины наследственного имущества при отсутствии завещания) = 1 800 000 рублей;
- Сын наследодателя на имущество стоимостью 600 000 рублей.
Поскольку суммарная стоимость имущества, на которое вправе рассчитывать наследники, имеющие право на обязательную долю, превышает стоимость коллекции картин (1 400 000 рублей), то сначала производится раздел между такими наследниками коллекции (3/4 жене и 1/4 сыну наследодателя), а оставшаяся часть наследства (стоимостью 1 000 000 рублей) делится между женой наследодателя, сыном наследодателя и наследником по завещанию Петровым.
Возможна ситуация, когда, например, у наследодателя Иванова имеется в собственности только квартира, которую наследодатель завещал Петрову. В этом случае нетрудоспособная дочь Иванова может заявить о своих правах на обязательную долю в праве на наследство (квартиру). При отсутствии завещания дочь Иванова получила бы на праве собственности всю его квартиру. Однако, в связи с оформлением завещания на имя Петрова, дочь Иванова вправе претендовать только на 1/2 долю квартиры, а наследник Петров так же на 1/2 долю завещанной ему квартиры.
Право на обязательную долю в наследстве закреплено действующим Гражданским кодексом РФ. Однако наследственные споры о праве на наследство с участием наследников, имеющих право на обязательную долю, возникают довольно часто. Причины могут быть самые разные. Это и отказ нотариуса выдать такому наследнику Свидетельство о праве на наследство (тогда наследнику приходится обжаловать в суде неправомерные действия нотариуса), и, наоборот, согласие нотариуса выдать нетрудоспособному иждивенцу Свидетельство о праве на наследство (тогда наследники по завещанию могут оспорить в суде действия нотариуса, посчитав изъятую у них долю в наследстве слишком значительной).
8. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства
В состав наследства не всегда входит имущество, которое может быть разделено между наследниками в равных долях.
Если, например, в состав наследства входит земельный участок или двухкомнатная квартира, то проблем с разделом такого имущества, как правило, не возникает.
Дело в том, что в гражданском праве существует понятие неделимых вещей. Согласно статье 133 Гражданского кодекса РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.
Указанные выше, в качестве примера, земельный участок и двухкомнатная квартира, вполне могут быть разделены между наследниками. Как нотариус, так и суд, могут признать права собственности на долю (1/2, 1/3, 3/5 и т.д.) в этих объектах имущества и раздельное пользование такими объектами недвижимости вполне допустимо.
Но что делать и как делить наследственное имущество, если в его состав входят, например, однокомнатная квартира, автомобиль, икона и набор кухонной посуды?
Способы раздела наследства, в состав которого входит такое имущество, также предусмотрены действующим законодательством.
В статье 1168 Гражданского кодекса РФ сказано нижеследующее:
1) Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
2) Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
3) Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Согласно статье 1169 Гражданского кодекса РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Рассмотрим пример раздела такого имущества.
Наследство, состоящее из трехкомнатной и однокомнатной квартир, загородного коттеджа с земельным участком, двух автомобилей, яхты, делят между собой наследники (сыновья наследодателя) Иванов, Петров и Сидоров. Каждый из наследников имеет право на 1/3 долю наследства.
Иванов всю свою жизнь прожил в однокомнатной квартире, оформленной, тем не менее, на имя наследодателя.
Петров жил в своей собственной квартире, но использовал один из автомобилей наследодателя для служебных поездок (работал по договору проката транспортного средства с водителем) в качестве водителя.
Сидоров не пользовался ни одним из предметов наследования.
При разделе наследственного имущества Иванов заявил, что он один жил в однокомнатной квартире наследодателя, эта квартира является его единственным местом жительства, и поэтому он хотел бы, чтобы однокомнатная квартира была оформлена только в его собственность. Кроме того, в квартире имеются предметы домашней обстановки (мебель, картины и т.д.) и обихода (кухонная посуда, пылесос и т.д.), раздел которых между наследниками в далях невозможен.
Наследник Петров заявил, что ему необходим для работы автомобиль, принадлежавший наследодателю, на котором Петров работал в качестве водителя. Данное требование также вполне законно, поскольку оформление автомобиля в долевую собственность нескольких наследников невозможно.
Сидорову очень нравились второй автомобиль, принадлежавший наследодателю и его яхта, которые также относятся к числу неделимых вещей.
Учитывая вышеизложенное, Иванов, Петров и Сидоров сделали рыночную оценку всего наследуемого имущества, а затем подписали у нотариуса Соглашение о разделе наследственного имущества, в котором разделил все наследство следующим образом:
- Иванов получил на праве собственности однокомнатную квартиру, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
- Петров получил на праве собственности первый автомобиль наследодателя, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
- Сидоров получил по наследству второй автомобиль наследодателя и его яхту.
Таким образом, с учетом стоимости наследственного имущества и наличия в его составе неделимого имущества, ни чьи права из трех вышеуказанных наследников подписанием такого Соглашения о разделе наследственного имущества ущемлены не были.
9. Взыскание долгов наследодателя с его наследников
Большинство граждан в нашей стране, узнав о смерти наследодателя, спешат к нотариусу или в суд, чтобы закрепить за собой право на долю в открывшемся наследстве. Однако далеко не все наследники знают, что принятие наследства имеет также и не совсем приятную для наследника, оборотную сторону.
В статье 1175 Гражданского кодекса РФ сказано нижеследующее:
1) Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
2) Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
3) Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Таким образом, принятие наследства означает также и принятие на себя долгов наследодателя, в пределах стоимости унаследованного каждым из наследников имущества.
Например, наследодатель Иванов в 2007 году заключил кредитный договор с банком и взял кредит в размере 3 000 000 рублей. Срок возврата кредита – 2011 год. После заключения с банком кредитного договора Иванов тяжело болел и не имел возможности производить выплаты в погашение своей задолженности по кредитному договору. Завещания Иванов не оставил. После смерти Иванова в 2011 году открылось наследство, состоящее из квартиры (стоимостью 3 500 000 рублей), машины (стоимостью 500 000 рублей) и гаража (стоимостью 1 000 000 рублей). Таким образом, общая стоимость наследственного имущества составила 5 000 000 рублей. Наследство приняли:
- Жена наследодателя (1/2 доля в наследстве в качестве супружеской доли + 1/5 доля всего имущества, выходящего за пределы супружеской доли) = 3 000 000 рублей (общая стоимость 3/5 долей унаследованного ей имущества);
- Сын, дочь, отец и мать наследодателя – по 1/5 доли в праве на наследство, выходящее за пределы супружеской доли, каждый (то есть на каждого из этих наследников пришлось имущество стоимостью по 500 000 рублей).
Если банк узнает о том, что наследники Иванова приняли наследство (а это можно будет сделать, заказав выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о зарегистрированных правах на квартиру Иванова), и предъявит иск не позднее 2014 года (с учетом трехлетнего срока исковой давности, течение которого в данном случае начинается с даты, когда должна была быть проведена последняя оплата по кредитному договору) к наследникам Иванова о взыскании с них задолженности по кредиту, то общая сумма иска может составить более 10 000 000 рублей (с учетом пени и неустойки за просрочку выплат по кредиту). В результате размер предъявленных к пяти наследникам Иванова исковых требований (более 10 000 000 рублей) может превысить общую стоимость унаследованного ими имущества (5 000 000 рублей). Суд может удовлетворить иск банка только в пределах стоимости унаследованного имущества (5 000 000 рублей), что, однако, сделает невыгодным само оформление наследственных прав на имущество наследодателя Иванова, поскольку наследники вынуждены будут отдать банку практически ту же сумму, на которую они вправе были рассчитывать, когда оформляли свои права на наследственное имущество.
Поэтому, прежде, чем подавать заявление о принятии наследства, наследники должны как можно подробнее узнать, были ли у наследодателя непогашенные долги, и каков их размер на дату смерти наследодателя.
Вот, вкратце, основные спорные ситуации, которые могут возникнуть у наследников. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию в процессе принятия наследства, гражданам стоит заранее обратиться к юристу по наследственным спорам для получения подробной юридической консультации по разъяснению своих наследственных прав.
Читайте ещё по этой теме:
- Признание завещания недействительным
- Почему судья отказал в иске
- Долги по наследству. Недобросовестные наследники должника
- Вопросы подведомственности и подсудности дел о наследовании
Автор: Егоров Константин Михайлович, юрист
Телефон: 8 (495) 740-55-17
Источник: Московские юристы
Завещание можно оспорить в судебном порядке на основании ст.177 ГК РФ, как подписанное лицом, не осознававшем значения своих действий. Решения по таким спорам принимаются судами на основании заключения посмертной судебно-психиатрической экспертизы. В иске нужно будет указать, в каких учреждениях лечился/наблюдался (или мог лечиться/наблюдаться) при жизни наследодатель, и просить суд истребовать из этих учреждений медицинские документы наследодателя. Свидетельские показания судом и экспертом будут учтены, и им будет дана оценка, как в заключении эксперта, так и в решении суда. Однако 90 процентов доказательной базы по такому делу будут составлять именно медицинские документы, истребованные судом по вашему ходатайству. Именно на этих документах будет основываться судебная экспертиза. Свидетельские же показания будут составлять лишь 10 процентов от заключения экспертов и лишь коротко будут изложены в решении суда.
Наследодателем было составлено завещание на все имеющееся имущество на мужа дочери (Проживают в другом регионе, о смерти наследодателя знали, о недвижимом имуществе знали и оставили для дальнейшего пользования без документального оформления). После смерти наследодателя прошло 12 лет, наследство по завещанию принято не было. Наследники не первой очереди, не знавшие о существовании завещания, подали в суд заявление о признании права наследования по фактическому принятию наследства. Суд удовлетворил. А нотариус отказался оформлять свидетельство о наследстве. Имеют ли право наследники по закону вступить в наследство?
Согласно ст.1153 ГК РФ существуют два способа принятия наследства – путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, или путем фактического завладения наследственным имуществом в тот же шестимесячный срок.
Наследники, как по закону, так и по завещанию, могут принять наследство одним из двух вышеуказанных способов.
Если наследник по завещанию фактически принял наследство в вышеуказанный шестимесячный срок, то согласно ст.1111 ГК РФ он имеет приоритетное перед наследниками по закону право на завещанное ему имущество.
Если наследник по завещанию фактически не принял наследство, то он может на основании ст.ст.1152, 1155 ГК РФ подать в суд иск о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства и признании права собственности на наследство. В суде нужно будет доказать, что истец не принял наследство в течение шести месяцев по уважительной причине (например, в связи с тем, что он не знал о смерти наследодателя), а также письменный отказ нотариуса в восстановлении срока для принятия наследства во внесудебном порядке.
Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. Умер мой отец. Его отец (мой дедушка) жив, ему 93 года. Квартира была в долевой собственности у отца и деда (по 1/2 у каждого). Я не знаю, есть ли от отца завещание, но моя сестра собирается забрать все себе, в том числе, в будущем, и долю дедушки. Подскажите, что я могу сделать в этой ситуации?
Вам нужно в шестимесячный срок с момента смерти вашего отца подать нотариусу заявление о принятии наследства. Будет открыто наследственное дело, в рамках которого нотариус выяснит, было ли оформлено завещание. Если завещания оформлено не было, и кроме вас в установленный шестимесячный срок никто не подаст заявления о принятии наследства, то по истечении вышеуказанного шестимесячного срока нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство на 1/2 долю квартиры.
С мужем состою в разводе, но проживаем вместе. Все движимое и недвижимое имущество приобреталось мной и на мое имя. Часть я по дарственной переписала на сыновей. Какое-то право на наследство будет иметь дочь мужа от первого брака, если в собственности моего бывшего мужа ничего нет, и им не приобреталось?
В судебной практике довольно много случаев, когда бывший супруг по прошествии существенного времени (иногда - более 10-15 лет) подает в суд иск о выделении своей супружеской доли и признании права собственности на эту супружескую долю в наследстве.
Сам по себе факт не раздела имущества в течение трех лет с момента расторжения брака, не препятствует подачи вышеуказанного иска в суд.
Например, если бывшая жена А умрет через пятнадцать лет после расторжения брака, оформленного с Б, то вышеуказанный Б сможет в судебном порядке заявить о своих правах на половину приобретенного в браке с А имущества. В этом случае Б будет являться в суде истцом, а ответчиками будут все наследники А, как по закону, так и по завещанию.
В этом случае, если суд выделит супружескую долю Б в наследстве, открывшемся в связи со смертью А, то Б сможет зарегистрировать своё право собственности на выделенную ему судом долю имущества, и в случае смерти Б на это имущество смогут претендовать уже его наследники, а не наследники А.
К предыдущему комментарию. Недвижимость покупалась мной после развода. Проживаем с бывшим мужем без регистрации брака. Может ли дочь от первого брака мужа претендовать на наследство. Может бывшему мужу "нотариально" сделать отказ от выделения доли в моем имуществе?
Если имущество приобреталось вне зарегистрированного брака, то дочь вашего бывшего мужа не сможет претендовать на часть вашего наследства в принципе, и какой-либо документ оформлять у нотариуса не потребуется.